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論法院調(diào)解制度的改革
法院調(diào)解制度是我國民事訴訟法中的一項(xiàng)重要制度。在新中國幾十年的民事審判實(shí)踐中,法院調(diào)解一直占據(jù)著重要的地位,甚至一度成為解決民事糾紛的主要方式,受到立法、司法界和廣大人民群眾的偏愛和重視。自20世紀(jì)80年代后期民事審判方式改革推行以來,法院調(diào)解制度的改革與完善開始成為民事審判方式改革的熱點(diǎn)之一。民事訴訟制度的變革直接體現(xiàn)著國家法治化的進(jìn)程和水平,關(guān)系到“公正與效率”這一世紀(jì)主題的實(shí)現(xiàn),而對(duì)于在我國民事訴訟中一直占有重要地位的法院調(diào)解制度的改革來講,顯得尤為重要。本文試圖通過對(duì)如下幾個(gè)問題的回答,來說明改革法院調(diào)解制度的必要性以及改革的思路,并就此提出相應(yīng)的改革建議。一、法院調(diào)解制度的歷史考察及比較研究
法院調(diào)解,是指在人民法院審判人員的主持下,雙方當(dāng)事人通過自愿協(xié)商,達(dá)成協(xié)議,解決民事爭議的活動(dòng)和結(jié)案方式。法院調(diào)解作為人民法院行使審判權(quán)處理民事糾紛的一種形式,一般認(rèn)為在我國的民事審判中有如下意義:一是有利于徹底解決當(dāng)事人之間的糾紛,防止矛盾激化;二是有利于簡化訴訟程序,及時(shí)化解矛盾;三是有利于法制宣傳,預(yù)防糾紛。
一般認(rèn)為,現(xiàn)行民事訴訟法所規(guī)定的法院調(diào)解,產(chǎn)生于新民主主義革命時(shí)期 [1],是對(duì)我國自根據(jù)地時(shí)期以來司法工作的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。在抗日根據(jù)地時(shí)期,人民政權(quán)的司法審判中就明確將“調(diào)解為主,審判為輔”作為處理民事糾紛的基本方針。建國后較長時(shí)期內(nèi)“調(diào)解為主”的方針繼續(xù)在司法實(shí)踐中貫徹。 [2]因此,“重調(diào)解、輕判決”的現(xiàn)象無論在立法上還是在審判實(shí)踐中一直存在。直到20世紀(jì)80年代,適應(yīng)“建立完善的社會(huì)主義民主和法制國家”這一目標(biāo)的要求,為提高民事訴訟中審判的地位,避免造成審判與調(diào)解的對(duì)立,1982年《民事訴訟法(試行)》將“調(diào)解為主”的提法改為“著重調(diào)解”。同樣是出于社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化的發(fā)展,也還是出于提高民事訴訟中審判地位的目的,1991年《民事訴訟法》又將“著重調(diào)解”改為“根據(jù)自愿和合法的原則進(jìn)行調(diào)解”, [3]對(duì)法院調(diào)解這一重要的民事訴訟制度在法律上做了準(zhǔn)確定位,從法律規(guī)定上消除了“重調(diào)解,輕判決”的立法傾向。
與其他國家相比,像我國這樣調(diào)解與審判程序合一的制度幾乎沒有,但與我國法院調(diào)解相類似的民事訴訟制度,在其他國家廣泛存在,最相似的制度便是訴訟和解。訴訟和解在其他國家民事訴訟程序中普遍存在并占有重要地位。以美國為例,90%以上的案件是以和解方式解決的。國外的訴訟和解制度同我國的法院調(diào)解制度相比,既有相同之處,又有區(qū)別。共同點(diǎn)主要表現(xiàn)在:首先,兩者都可在訴訟的任何階段發(fā)生。其次,兩者都可通過某種途徑獲得類似判決的效力。比如在英美法系的英、美兩國,當(dāng)事人達(dá)成和解協(xié)議后,可通過向法院申請 “合意判決”,以使和解協(xié)議具有強(qiáng)制執(zhí)行力;而大陸法系的德國、日本,和解協(xié)議一經(jīng)記入法院筆錄即具有執(zhí)行力。最后,在兩種程序中,法官都要主持協(xié)商活動(dòng)并對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行說服。同時(shí),兩者又有明顯的區(qū)別:首先是在民事訴訟中的地位不同。法院調(diào)解在我國民事訴訟中的地位顯然極為重要,除了立法、司法實(shí)踐中一直重視調(diào)解外,重視調(diào)解的思想在我國民事訴訟制度中具有指導(dǎo)性意義。而在國外,雖然許多國家也鼓勵(lì)當(dāng)事人和解,但制度設(shè)計(jì)的著眼點(diǎn)卻是審判程序。其次是具體制度的差異。這種差異主要表現(xiàn)在調(diào)解人員(或主持和解人員)與本案審判人員的關(guān)系上,在我國的法院調(diào)解中,調(diào)解人員與審判人員在身份上是重合的;而在國外的訴訟和解中,二者的身份是相互獨(dú)立的,這種相互獨(dú)立的身份能切斷和解與判決之間的聯(lián)系,因此不會(huì)出現(xiàn)“強(qiáng)制和解”(像我國法院調(diào)解中存在的“強(qiáng)制調(diào)解”)。以美國為例,主持和解的法官一般不是對(duì)此案進(jìn)行審判的法官;在德國、日本,通常主審法官可以詢問、鼓勵(lì)當(dāng)事人和解,但要涉及到實(shí)質(zhì)問題的協(xié)商和談判,則要把案件移交給受命法官和受托法官主持和解。 [4]最后是法官在其中發(fā)揮的作用不同。在我國,法官在調(diào)解程序的開始、終結(jié)以及調(diào)解協(xié)議的形成過程中發(fā)揮著主要作用,甚至有的調(diào)解協(xié)議是完全在法官的操作下達(dá)成;而在其他國家的和解程序中發(fā)揮主要作用的是律師,他們訴訟和解率高主要得益于其發(fā)達(dá)的律師制度。
二、法院調(diào)解制度存在基礎(chǔ)的變化
作為我國人民司法的優(yōu)良傳統(tǒng)和民事審判的成功經(jīng)驗(yàn),法院
[1] [2] [3]
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