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誰是司法改革的主體
正值整個司法系統(tǒng)上上下下都在不斷地探索和推進司法改革的時候,張志銘教授眼疾手快,敏銳地提出了司法改革的主體適格問題。聽起來不大通俗的所謂主體適格,其實就是在某些關(guān)系重大的領(lǐng)域或事務(wù)方面,誰可以作出改革決策的問題。志銘以一家基層法院最近推出的“先例判決制度”為例,指出這樣的改革雖然精神可嘉,但是卻無意之中侵奪了在我國只有立法機構(gòu)才享有的“造法”權(quán)力。這樣的僭越行為,休說是一個基層法院,就是最高法院也是不可輕舉妄動的。
這無疑是一個牽涉到我們的司法改革的全局性大問題。拜讀之余,我不免聯(lián)想到這些年來我們的許多司法改革措施,一個突出的特點是,它們中的絕大多數(shù)都是由一些中級甚至基層法院首創(chuàng)的。由于這些年來一直專注于司法改革,我有機會到各地法院做調(diào)研,接觸到一些頗具改革精神的基層法院的法官以及院長們,每每受到他們改革與創(chuàng)新魄力的感染,有時還曾寫文為這些改革舉措而叫好。青島市中院的“主審法官制”,成都市中院的“審判長選任制”,浙江臺州市路橋區(qū)法院對審判委員會功能的徹底改造,煙臺市開發(fā)區(qū)法院在案件流程以及法院管理方面的獨到探索,大慶市龍鳳區(qū)法院的柜臺式立案,東營市東營區(qū)的取消“院長分管制”,廈門市思明區(qū)率先敲響法槌……凡此種種,都令我印象深刻,其中不少創(chuàng)新引發(fā)了法院系統(tǒng)內(nèi)外相當(dāng)?shù)年P(guān)注,有些已經(jīng)得到最高法院的贊許并在全國范圍內(nèi)推廣。
難道說這樣的改革措施都不應(yīng)該推出?假如過去的這些年間各地法院都按兵不動,一味地等待最高層發(fā)號施令,那么我們的司法改革是否能夠有今天這樣的局面,真正是一個大疑問呢。
仔細(xì)讀來,志銘對基層法院在司法改革中的適格性加以質(zhì)疑的論據(jù)有三:第一,“司法制度是國家的根本制度之一,關(guān)系到國計民生、政制穩(wěn)定,原則上是不能動輒改之的!钡诙(jīng)過二十多年的改革,“我們已經(jīng)建立了基本的法律框架”,因此,過去的那種-這是我的理解-大張旗鼓式的改革時代已經(jīng)過去了,而且,改革的泛濫反而導(dǎo)致一種反法治的效果。第三,作者又把改革開放的效果推演到司法和法律之外,影響及于更廣泛的制度以及觀念層面!爸袊鐣呀(jīng)確立了各種新的、合理的制度和觀念,從整體上說,我們將從一個改革的時代,逐漸進入一個改革與因循并存的時代,并最終建立一個以因循為主的穩(wěn)定平和的社會!
我覺得,志銘的上述論證有進一步商量的必要。第一個論據(jù)也許正好可以得出相反的結(jié)論-恰好是因為司法制度是根本制度,關(guān)系重大,所以對其中的弊端才更需要下大氣力加以革除,否則就會危及國計民生、政制穩(wěn)定。也許問題并不在于基層法院該不該進行改革,而是要區(qū)別哪些當(dāng)為,哪些不可為。很明顯,志銘作為例證的那項改革確實是基層法院不可為者。雖然法治的基本要求之一是同樣的案件同等的對待,但是,一個基層法院特立獨行地宣布要確立遵循本院先例原則,卻不僅是蠶食立法權(quán),而且會傷害法制的統(tǒng)一。因為一個基層法院的管轄區(qū)域通常相當(dāng)狹小,自己單獨遵循自家先例,固然有助于本院轄區(qū)內(nèi)司法準(zhǔn)則的統(tǒng)一,但是卻不可避免地帶來整個國家法律標(biāo)準(zhǔn)上類似于“方言島”式的效應(yīng),跟日益市場化的現(xiàn)代社會需求必然是格格不入的。正是因為這樣的原因,即使是實行判例法的英國美國,能夠創(chuàng)立具有約束力的先例的也只是上訴法院和最高法院,而非基層法院。盡管如此,我們不可以一竿子打翻一船人;并不是所有重要的司法改革措施都涉及到法制統(tǒng)一問題,也不是凡改革都會帶來造法的后果。例如在法院管理領(lǐng)域,各級法院包括基層法院都有很大的改革空間,許多具體制度需要建立或改造。
我對志銘第二和第三個論據(jù)也有些不同的看法。的確,改革二十多年催生了基本的法律框架,我們在治國的許多方面都已經(jīng)有章可循了。然而,稍
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