共同危險行為責(zé)任構(gòu)成的理論反思論文
【案情介紹】
正義網(wǎng)重慶4月21日訊,莫名其妙被高空掉下的花盆砸成7級傷殘的受害者蔣祥發(fā),將花盆下落地――重慶市渝中區(qū)文華大廈B座的55戶住戶共同告上法院。2002年4月16日,重慶市渝中區(qū)法院開庭審理了此案。
據(jù)了解,原告蔣祥發(fā)原是中國十八冶金建設(shè)公司第三工程公司的電工。2001年9月27日早晨6時許,當(dāng)他途經(jīng)文華大廈B座路段時,被該樓一住戶拋下的一個裝滿重達(dá)兩公斤左右泥土的塑料花盆擊中頭部,當(dāng)即倒地昏死過去。之后,蔣被人送到醫(yī)院搶救治療,先后花去醫(yī)藥費(fèi)7.1萬余元。2002年9月25日,經(jīng)市法醫(yī)驗(yàn)傷所鑒定,蔣有輕度智能障礙,且伴有外傷性癲癇,屬7級傷殘。由于出事之后一直查不出是哪家住戶扔下的花盆,7萬多元的醫(yī)藥費(fèi)使蔣祥發(fā)背下了沉重的債務(wù)。于是,他一紙?jiān)V狀將文華大廈B座55戶住戶全部告上了法庭,要求這些住戶共同賠償醫(yī)療費(fèi)、后續(xù)醫(yī)療費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用25萬余元。
法庭上,蔣祥發(fā)的代理律師認(rèn)為,花盆是從文華大廈3、4單元拋下的,由于這起高空拋物傷人案一直無法查到肇事者,按照法律規(guī)定,該民事案件應(yīng)由文華大廈整棟樓的住戶共同承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任 。
【各種觀點(diǎn)】
在本案審理過程中,存在著這樣幾種觀點(diǎn):
第一種觀點(diǎn)認(rèn)為,按照傳統(tǒng)侵權(quán)行為法中“為自己行為負(fù)責(zé)”的理論和過錯責(zé)任的基本歸責(zé)原則,本案中的原告必須查清到底是由哪個住戶施加的侵權(quán)行為,并請求其承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)損害賠償責(zé)任。
第二種觀點(diǎn)認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)依照侵權(quán)行為法中關(guān)于共同危險行為的有關(guān)規(guī)定,要求重慶市渝中區(qū)文華大廈B座的55戶住戶共同承擔(dān)原告所受損害之連帶賠償責(zé)任。
第三種觀點(diǎn)認(rèn)為,本案中55戶住戶有一家的花盆掉下將原告砸傷的侵權(quán)行為并不構(gòu)成共同侵權(quán)行為,而應(yīng)當(dāng)采取過錯推定的歸責(zé)方式,通過合理范圍的劃定來確定55戶住戶中應(yīng)當(dāng)推定由哪些人來承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
【學(xué)理分析】
以上三種觀點(diǎn)中,筆者支持第三種觀點(diǎn),即應(yīng)當(dāng)采取過錯推定的歸責(zé)方式來確定55戶住戶中應(yīng)當(dāng)推定由哪些人來承擔(dān)損害賠償責(zé)任。第一種和第二種觀點(diǎn)在分別在法政策和責(zé)任構(gòu)成上出現(xiàn)了實(shí)踐和理論上的“不正義因素”,以下對于上述二者稍加分析。
一、對第一種觀點(diǎn)的分析
根據(jù)第一種觀點(diǎn),受害者必須查清到底是由哪個住戶實(shí)施的加害行為,并對其行使侵權(quán)損害賠償請求權(quán)。但是由于人類社會的高速發(fā)展,現(xiàn)代社會中高層建筑以前所未有的速度在城市里激增,導(dǎo)致由此帶來的一系列社會問題和法律問題。1此種問題所造成的損害的往往屬于“瞬時發(fā)生的意外事件”,故此受害人常常無法預(yù)知和確定此種損害究竟為何人所為。按照侵權(quán)行為法的一般理論,侵權(quán)損害賠償請求權(quán)的行使必須有特定的相對人,進(jìn)而由此基礎(chǔ)上證明侵權(quán)責(zé)任構(gòu)成的其他要件。而在此種較為特殊的侵權(quán)行為中,由于被告往往難以確定,而導(dǎo)致被害人處于極為不利的地位,致使被害人的權(quán)利難以得到救濟(jì),從而違反了公平正義的自然法理念。
不過也許事實(shí)并不完全如此。在本案中,當(dāng)受害人蔣祥發(fā)被高空掉下的花盆砸傷后,其如果真正希望找出肇事者在一般情形下也并非難事。如果其真正愿意查出加害人,蔣祥發(fā)完全可以以過失致人傷害罪為由,請求公安機(jī)關(guān)啟動刑事偵察程序。一旦公安機(jī)關(guān)刑事偵察介入本案,相信本案的真兇將很容易查出。但是就本案看來,原告所希望的是及時的得到民事救濟(jì),而對于加害者刑事責(zé)任的追究把持消極的態(tài)度。因?yàn)槿绻嬲槌稣嫦,萬一此人沒有足夠的責(zé)任財(cái)產(chǎn),那么原告的損害依舊無法得到及時的補(bǔ)償,而這對于原告將是極為不利的。因此原告選擇了民事訴訟的方式,請求重慶市渝中區(qū)文華大廈B座的55戶住戶共同承擔(dān)對其損害的連帶賠償責(zé)任,以期盡快得到民事賠償。但是在民事訴訟中由于原告自己不能啟動刑事偵察程序,因此要求由原告完全查清損害的實(shí)際制造者,實(shí)為難為原告之舉措,此種處理案件的方式存在著不公平之處較為明顯,故此不多贅。
二、對第二種觀點(diǎn)的分析
按照第二種觀點(diǎn),依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第四條的規(guī)定:“二人以上共同實(shí)施危及他人人身安全的行為并造成損害后果,不能確定實(shí)際侵害行為人的,應(yīng)當(dāng)依照民法通則第一百三十條規(guī)定承擔(dān)連帶責(zé)任。共同危險行為人能夠證明損害后果不是由其行為造成的,不承擔(dān)賠償責(zé)任”和我國《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第四條第七款之規(guī)定:“
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